Будет ли двоюродный брат иметь право на наследство, если мой отец его усыновит?

Если спросить человека, кого он считает своим близким родственником, он, скорее всего, назовет тех, с кем наиболее тесно общается в повседневной жизни. И тех, с кем ощущает душевную близость.

В этот список могут попасть двоюродные или сводные братья и сестры, отчим, вырастивший ребенка, как родного, любимая прабабушка, и, уж конечно, муж или жена, если люди живут в счастливом браке. С этим не поспоришь.

Но правовая область, в отличие от частной жизни, предполагает иной принцип определения близкого родства. И человек неожиданно для себя может узнать, что его представление о близком родстве разительно не совпадает с мнением закона на этот счет.

Поскольку в различных законодательных актах нередко встречается определение «близкие родственники», важно понимать, кто таковым является или не является с точки зрения закона. Подтверждать, либо опровергать близкое родство с тем или иным человеком требуется не так уж редко, как может показаться на первый взгляд.

Необходимость в этом может возникнуть:

  • Если гражданин вступает в брак с однофамильцем
  • В процессе лишения или ограничения родительских прав
  • При получении наследства или крупного дара (близкие родственники либо освобождаются от уплаты пошлины или налога, либо платят их в меньшем размере)
  • При оформлении некоторых видов договоров
  • При возникновении жилищных споров, вселения в квартиру или выселения из нее
  • При оформлении различных льгот и выплат, как по месту работы, так и в сфере социального страхования
  • И еще в ряде случаев

Например, очередность наследования без завещания зависит от степени кровного родства. С другой же стороны, если наследодатель, составил завещание, в котором оставил все «близким родственникам», но не указал конкретных имен, его супруг может остаться без наследства, поскольку с точки зрения закона, таковым не является.

Чтобы избежать неприятной путаницы, связанной с правовым определением близкого родства, следует понимать, что под ним подразумевает семейное, трудовое, жилищное, административное и уголовное право РФ.

Данной теме будет посвящена эта статья. Мы попытаемся максимально полно раскрыть тему близкого родства в области правоотношений.

Содержание

Близкие родственники и члены семьи

Это может показаться странным, но, несмотря на то, что юриспруденция основана на точности соблюдения формальных норм и правил, однозначного определения близкого родства в законодательстве России нет.

В каждой отдельной отрасли права близкими родственниками может считаться разный круг лиц. Кроме того понятие «близкий родственник» иногда заменяется или дополняется понятием «член семьи», что также изменяет круг лиц, имеющих либо не имеющих права на те или иные действия. Этот факт нужно учитывать.

Близкие родственники

ВНИМАНИЕ! В общекультурном понятии родственники – это люди связанные кровной общностью по вертикали или горизонтали.

Вертикальный вектор объединяет предков и потомков, людей разных поколений (родителей с детьми, детей с родителями родителей и так далее).

Горизонтальный – определяет связь между людьми одного поколения (братьями и сестрами, имеющими общих родителей, либо родителей, состоящих в родственных отношениях)

Но где на каждой из осей координат находится граница, после которой люди перестают быть «близкими родственниками» и становятся просто «родственниками»? С точки зрения закона, это происходит в рамках трех поколений по вертикальной оси и одного по горизонтали.

Другими словами бабушка и дедушка – близкие родственники, а прабабушка и прадедушка уже нет. Братья и сестры – близкие родственники, но дети каждого из них не являются таковыми не только друг для друга, но и для сиблингов своих родителей.

То есть, дяди, тети, племянники, двоюродные сестры/братья по закону – не близкие родственники. Например, они могут вступать между собой в брак, и нарушением законодательства это не будет (теоретически, гражданин имеет право жениться даже на собственной прабабушке, если вдруг такая фантазия придет ему в голову).

С другой стороны, усыновленные и усыновители, вообще не объединены общей кровью, но по закону приравнены к кровным родственникам. Более того, несколько усыновленных детей одного гражданина, даже если биологически они происходят из разных семей, также признаются близкими родственниками друг другу. Братьями и сестрами. И, в частности, не могут вступать в брак между собой.

Если руководствоваться принципом общей крови, муж и жена не считаются не только близкими родственниками, но и родственниками вообще. Тем не менее, с точки зрения закона, супруги находятся на особом положении друг относительно друга. В ряде случаев они приравнены к близким родственникам, или даже имеют правовое преимущество перед ними.

Но вообще-то семейные отношения «вне крови» определяются по закону не как «родство», а как «свойство». Люди находятся в свойстве не только с супругом, но и с его родителями. Теща и зять, свекор и невестка, тесть и свекровь – свояки друг друга.

Внимание! Ни к родственникам, ни к своякам закон не относит:

  • Опекунов, попечителей и их подопечных
  • Супругов, живущих в гражданском, незарегистрированном браке
  • Сиблингов одного супруга по отношению к другому

В области правоотношений взаимные права и обязанности опекунов и опекаемых прописаны, и используются исключительно эти термины).

Между гражданскими супругами правовые отношения возникают лишь в случае, если у них есть совместные дети, и во всех правовых документах они фигурируют, как «отец ребенка» и «мать ребенка» (термин «супруги» не используется).

Братья и сестры мужа или жены считаются гражданами, ничем не связанными с супругом своего сиблинга.

Члены семьи

Несколько шире, чем «родственники» правовое понятие «члены семьи». Особенно в области жилищного права. Согласно ЖК РФ, членами семьи считаются все люди, занимающие одно жилое помещение.

Вне зависимости от степени их кровного родства или даже свойства, с точки зрения жилищных правоотношений все они члены одной семьи.

Даже, если в одной квартире живут супруги, их несовершеннолетний сын, племянница, сестра мужа, и старшая дочь с гражданским мужем – это одна семья.

Конституция

Поскольку текст Конституции является основой законодательной базы РФ, для начала важно понять, что она говорит на этот счет.

В статье №51 (утверждающей один из главных принципов уголовного права), написано следующее: «Никого нельзя обязать свидетельствовать против самого себя, против супруга и близких родственников».

Точный круг близких родственников не обозначен. Указано лишь, что его определяет федеральное законодательство.

Ниже мы и рассмотрим, как понятие «близкие родственники» трактуют основные законодательные акты (Кодексы РФ).

Семейное законодательство

Поскольку СК РФ регулирует правоотношения людей, связанных, родственными и свойственными узами, толкование понятия «близкие родственники» в нем необходимо.

Оно содержится в статье № 14. К близким родственникам гражданина относятся:

  • Его родители
  • Его дети
  • Его бабушки и дедушки
  • Его внуки и внучки
  • Его полнородные и неполнородные братья и сестры

Административное законодательство

Если семейное законодательство регулирует исключительно правоотношения между членами семей, то административное охватывает более широкую сферу социальной жизни.

Поэтому толкование термина «близкий родственник» в статье № 25.6 КоАП также несколько расширено. Помимо категорий, перечисленных в предыдущем разделе, оно включает в себя

  • Усыновленных и усыновителей

Их взаимные права и обязанности с точки зрения административного права, идентичны правам и обязанностям кровных родителей и детей.

Уголовно-процессуальное законодательство

Еще больше расширяет круг людей, которые считаются близкими родственниками, уголовное право. В УПК РФ родственный круг рассматривается в контексте, который определила Конституция – люди, которых нельзя привести к присяге и вынудить свидетельствовать против близкого им человека, даже, если тот является преступником.

Это самый полный список «близких родственников», конкретно определенный законодательным актом:

  • Супруги
  • Дети и родители (вне зависимости, являются они кровными или «законными» – усыновителями/усыновленными)
  • Сиблинги (полнородные и неполноводные)
  • А также внуки/внучки, бабушки/дедушки

Все они имеют конституционно закрепленное право отказаться от дачи показаний во время уголовного процесса против своего близкого родственника. Также близкие родственники имеют преимущественное право на свидания с заключенными в СИЗО или пенитенциарных заведениях.

Жилищное законодательство

В ЖК РФ вообще не используется понятие «близкие родственники. В некоторой степени его заменяет понятие «члены семьи». Оно одновременно и шире, и уже.

С одной стороны, статья №31 определяет весьма узкий круг членов семьи собственника жилья, по сути являющийся идентичным списку наследников первой очереди:

С другой же стороны, согласно ЖК РФ, собственник имеет право поселить на своей жилплощади практически неограниченный круг лиц, безотносительно к степени родства с ними. И любой из них получает статус «члена семьи».

Налоговое законодательство

НК РФ «не изобретает велосипеда». Статья № 217 (п.18.1), регулирующая налоговые привилегии для близких родственников, отсылает за перечнем таковых к уже вышеупомянутой ранее статье № 14 СК РФ. То есть, точки зрения налогового и семейного законодательства на понятие близкого родства полностью совпадают.

Налоговых преференций, согласно НК РФ, у близких родственников немало: сделки между ними не облагаются налогом, наследование и дарение тоже. И даже пошлина на наследственное имущество снижена в несколько раз.

Вдвое в процентном выражении (0,3% для близких родственников, 0.6% для всех прочих).

И вдесятеро при расчете максимальной пошлины (для близких родственников она составляет 100 тысяч рублей, а для людей, не связанных с наследодателем родственными узами – 1 миллион).

Являются ли близкими родственниками….

Это фразой часто начинаются вопросы, которые люди задают юристам при возникновении тех или иных правовых ситуаций. Давайте рассмотрим подробнее различные степени родственных связей, чтобы дать четкое представление о том, кто является близким родственником, кто нет, а в каких случаях вопрос должен быть поставлен не так.

Муж и жена

С точки зрения минимум, половины законодательных актов, муж и жена не являются друг другу близкими родственниками. Поскольку никакого кровного родства между ними нет. Для них в СК РФ предусмотрен особый статус – «член семьи» (статья № 2). Таким же образом определяет супругов (правда, не только их) ЖК РФ.

Союз мужчины и женщины, официально закрепленный свидетельством о заключении брака не делает их близкими родственниками, но дает ряд привилегий, как минимум, равных привилегиям близких родственников.

Например:

  • Супруги входят в первую очередь наследования, наряду с ближайшими кровными родственниками
  • Супруги приравнены по правам к близким родственникам во всех правовых сферах
  • Супруги в равных долях владеют общим имуществом, независимо от того, кто из них конкретно его приобрел. И могут в любое время разделить его между собой

И, тем не менее, понятия «супруги» и «близкие родственники», по сути, противоположны. Ведь близкие родственники не имеют законного права заключать между собой браки.

Так что правильный ответ на вопрос: «Являются ли супруги близкими родственниками?», должен звучать так.

«Нет, не являются, но это не имеет значения, поскольку в точки зрения закона, они обладают всеми правами близких родственников».

Бывшие супруги

Нет. Близкими родственниками они не были никогда, а после расторжения брака утратили супружеский статус, и вместе с ним все привилегии «члена семьи». Даже, если супруги после развода не прекратили фактических отношений, или развелись, а потом «передумали» и вновь сошлись, но заново не зарегистрировали брак, никаких прав у бывшего супруга нет.

Бабушка

Да, бабушка входит в список близких родственников во всех законодательных актах. За исключением ЖК РФ.

Дед

Аналогично бабушке, дедушка является близким родственником для своих внуков.

Внуки

Соответственно, внуки – тоже близкие родственники своих бабушек и дедушек. Причем, даже если родители развелись, внук не перестанет быть близким родственником бабушки и деда, как со стороны отца, так и со стороны материи. С кем бы он ни остался жить после развода.

Свекровь

Свекровь не родственница невестке, теща – зятю. Хотя для их детей обе они будут близким родственником – бабушкой. По отношению же к супругам собственных детей родители являются лишь свойственниками (свояками). В эту же категорию закон вносит мачех и отчимов, пасынков и падчериц.

Но если последние хотя бы включены в последнюю очередь наследования, то в отношении свекров и тестей закон не усматривает никакой связи. За исключением ЖК РФ. В число «членов семьи», проживающей на одной жилплощади, может быть включена свекровь или теща.

Брат или сестра

Да, это близкие родственники, независимо от того, оба родители у них общие, или нет

Двоюродная сестра или брат

Нет, кузены и кузины близкими родственниками с точки зрения закона не считаются. Даже в наследственные очереди они, по сути, не внесены. Двоюродные братья и сестры наследуют друг другу лишь по праву представления – вместо своих родителей, умерших раньше, чем наследодатель.

Жена брата или брат жены

В быту люди могут тесно общаться с сиблингами супругов, дружить, и даже считать их «родными людьми». Но с точки зрения закона, это лишь отдаленное свойство, которое не упомянуто ни в одном законодательном акте. За исключением разве что ЖК РФ, который готов признать «членом семьи» любого, живущего в квартире собственника жилья.

Если у вас остались вопросы, связанные с законодательной трактовкой понятия «близкие родственники», вы можете обратиться за консультацией к юристам портала Prav.io.

Источник: https://prav.io/browse/blogs/semeynye-spory/kto-po-zakonodatelstvu-yavlyaetsya-blizkim-rodstvennikom

Юридическая консультация

ПО ПИСЬМАМ ЧИТАТЕЛЕЙ У мужа от первого брака есть дочь. Совместных детей у нас нет. Мы, будучи в браке, купили квартиру и все документы оформили только на меня.

При заключении договора купли-продажи квартиры нам нотариус сказал, что если квартира оформлена на меня, жену, то в случае смерти мужа его дочь не сможет претендовать на квартиру. Но сейчас я уже сомневаюсь, прав ли нотариус, который так сказал. Марина Ивановна, Сумы.

С тонкостями оформления наследства нам помогут разобраться кандидат юридических наук, нотариус Сиряченко Наталия Юрьевна и адвокат Сиряченко Олег Викторович.

Правильно, что Марина Ивановна засомневалась и задала вопрос заблаговременно. В данной ситуации нотариус не прав.

Существует ошибочное мнение, что в случае оформления договора купли-продажи квартиры на одного из супругов наследники другого супруга не коснутся этого имущества. На практике такие ситуации встречаются довольно часто.

Дочь является наследником по закону 1 очереди, следовательно, может открыть наследственное дело после смерти отца и потребовать от Марины Ивановны выделить супружескую долю в квартире. Если Марина Ивановна станет возражать и уклоняться от выдела ½ части квартиры для открытия наследства, то придется разбираться в суде.

Как правило, суд выделяет из общего совместно нажитого имущества, которое оформлено на жену, ½ часть мужу. После чего дочь без проблем оформит наследство. Наследники редко упускают шанс решить свои материальные проблемы за счет наследства. Чтобы не пришлось выплачивать дочери деньги за часть квартиры, Марине Ивановне нужно действовать.

Самый простой и быстрый способ решения проблемы – это завещание. Но в случае, если на момент смерти мужа Марины Ивановны его дочь достигнет пенсионного возраста или получит инвалидность – завещание помочь не сможет. Более надежный способ защиты прав Марины Ивановны – это наследственный договор. После заключения нас-ледственного договора Марине Ивановне можно жить спокойно и ни о чем не беспокоиться. Дочь мужа Марины Ивановны не сможет претендовать на наследство.

Бабушка после инсульта. Она самостоятельно не передвигается, не может поставить подпись и прочитать документ. Может ли нотариус удостоверить завещание от бабушки? Ирина Р., Сумы

При удостоверении завещания нотариус устанавливает наличие воли и волеизъявления завещателя.

Воля – это внутреннее побудительное желание завещать свое имущество другому лицу, например внучке. Кроме того, должно быть волеизъявление лица. Это значит, что свое желание завещать имущество внучке бабушка должна выразить в присутствии нотариуса. Действия нотариуса, в свою очередь, должны быть совершены с соблюдением норм материального и процессуального права.

Завещатель не может прочитать завещание, как быть? Такое завещание может быть удостоверено нотариусом в присутствии 2-х свидетелей. Свидетели должны самостоятельно прочитать и подписать завещание. Свидетелями не могут быть нотариус, наследники по завещанию, члены семьи или близкие родственники наследника по завещанию.

Завещатель не может подписать завещание, как быть? В таких случаях при составлении завещания должен присутствовать рукоприкладчик – лицо, которое будет подписывать завещание вместо завещателя. Завещатель самостоятельно не передвигается, как быть? Завещание может быть удостоверено нотариусом на дому.

Удостоверение завещания на дому считается сложным нотариальным действием и требует от нотариуса точного соблюдения норм и правил. Не следует забывать, что после смерти бабушки наследники могут оспорить завещание в суде.

Близятся Пасхальные и майские праздники. Если к Вам собираются приехать гости из России, не забудьте своевременно оформить приглашение на въезд в Украину. Такой совет дают нашим читателям кандидат юридических наук нотариус Сиряченко Наталия Юрьевна и адвокат Сиряченко Олег Викторович.

Документ-приглашение активно оформляется гражданами Украины для гостей и родственников из России. В связи с проведением антитеррористической операции на востоке Украины введены ограничения на визиты гражданам России мужского пола от 16 до 60 лет. Как показывает практика, приглашение оформляют не только для мужчин, но и для женщин и детей независимо от возраста.

Чтобы не возникало лишних вопросов и проблем во время прохождения пограничного контроля и поездки родственников из России в Украину проходили без осложнений, необходимо заблаговременно побеспокоиться о составлении такого документа. Оформляет документ нотариус.

В документе-приглашении указываются родственные связи, цель визита, адрес места пребывания и другая необходимая информация. Подлинность подписи на документе-приглашении удостоверяется нотариально. После того как документ будет составлен, его нужно отправить родственникам.

Приглашение предъявляется при прохождении пограничного контроля вместе с документом, удостоверяющим личность въезжающего на территорию Украины. Учитывая различные жизненные ситуации, просим уточнять в телефонном режиме, какие документы потребуются именно Вам для составления приглашения.

История одного наследства

Эта история начинается просто. Жила-была счастливая семья: родители, дети. Время шло, дети взрослели, родители старели. Мальчики возмужали, покинули родительский дом, сделали карьеру, обзавелись семьями. А девочка семьей не обзавелась и жила с родителями.

На праздники большая дружная семья собиралась в родительском доме за общим столом. Вспоминали, шутили, пели. Сначала заболел отец. Когда его не стало, на семейном совете решили, что наследство должна оформить на себя мать, а потом составить завещание на детей, на двух сыновей и дочь. Так и сделали.

Дочь жила в доме с матерью, вела хозяйство. Со временем из доброй и ласковой мать сделалась злобной и эгоистичной. Она жаловалась на дочь сыновьям, наговаривала на нее. Дочь все терпела и прощала. Мать умерла. Дочь не спешила за наследством.

Она знала, что если наследник прописан в доме, то можно обращаться к нотариусу и после истечения 6 месяцев, срок принятия наследства не пропустит. Когда она узнала, что наследство на дом оформили ее братья, она не поверила и обратилась за разъяснениями к нотариусу.

Оказывается, незадолго до смерти мать отменила свое завещание и составила другое. В новое завещание она включила своих сыновей, а дочь из завещания исключила. Братья ничего сестре не сказали и оформили наследство на двоих. Сестра обратилась к братьям, но разговаривать они отказались.

Через время по почте пришло письмо, что дом выставлен на продажу. Судиться с родными братьями сестра не захотела и осталась без крыши над головой. По опыту работы можно сказать, что порядочные отношения между наследниками – это исключение. Наследство – это проверка, экзамен, который выдерживают далеко не все.

По письмам читателей. Постоянные читатели газеты уже знакомы с общими правилами принятия наследства. Судя по письмам, многие наши читатели сталкиваются с проблемой правильного и своевременного принятия наследства. Оформление наследства дело хлопотное.

А можно ли избежать проблем с наследством? Существуют ли общие правила для принятия наследства? На эти вопросы нам ответит кандидат юридических наук Сиряченко Наталия Юрьевна и адвокат Сиряченко Олег Викторович.

Принять наследство.

В течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя все лица, считающие себя наследниками, должны совершить установленные законом действия, направленные на принятие наследства. То есть заявить о своих намерениях.

Нужно запомнить простое правило: до 6 месяцев принимаем наследство, после 6 месяцев оформляем. Это очень важно.

Источник: http://shansplus.com.ua/yuridicheskaya-konsultatsiya/

Наследство усыновленным детям

После рассмотрения судом дела об усыновлении малыша и вынесения положительного решения, права и обязанности приемного ребенка и приемного родителя приравниваются к отношениям кровных родственников, это также распространяется и на наследственные отношения.

Следовательно, руководствуясь п.1. ст. 137 СК РФ и п. 1. ст. 1147 ГК РФ, усыновленный, в случае смерти усыновителя будет являться наследником первой очереди, а усыновитель также будет наследником первой очереди в случае кончины усыновленного и они вправе заявлять на наследство наравне с родственниками по «крови».

Супруги Пичугины находясь в законном браке, совместно приняли решение усыновить ребенка — Максима 7 лет, спустя два года с момента усыновления у них родилась дочь – Яна.

По прошествии 20 лет, супруги Пичугины погибают в автокатастрофе, их дети, Максим и Яна заявляют свои права на наследование. Нотариус сообщает, что наследство будет разделено между ними в равных долях.

Однако, Яна считает, что Максим является приемным ребенком и не имеет прав на наследство и по этой причине обращается в суд, но суд не удовлетворил иск Яны, так как Максим хоть и является усыновленным супругами Пичугиными, но с момента своего усыновления имеет точно такие же права обязанности, что и Яна – родной ребенок.

Основания наследования

Согласно ст. 1111 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ), в Российском законодательстве существуют два основания для наследования: по завещанию и по закону.

Наследование по завещанию осуществляется на основании воли завещателя, выраженной им еще при жизни в письменном виде и заверенной нотариально. Таким образом, завещатель самостоятельно определяет наследников, имущество и размер/долю наследуемого имущества.

В случае отсутствия завещания, имеет место наследование по закону. Тогда наследуемое имущество, его размеры долей, наследники и их очерёдность определяется на основании действующего закона ( ч. 3 ГК РФ).

В последние годы в судебной практике стали встречаться прецеденты, когда было составлено завещание, но имущество распределяется по закону, это случается в следующих случаях:

  • Составленное завещание было признано судом недействительным (например, не соблюден нотариальный порядок заверения завещания или в судебном заседании будет доказано, что завещатель действовал бессознательно).
  • Все наследники, указанные в завещании, отказались от наследства, но не указали в пользу какого лица осуществили отказ ( ст. 1158 ГК РФ).
  • Указанные в завещании наследники не имеют права вступать в наследство или отстранены ( ст. 1117 ГК РФ).
  • Потенциальные наследники, указанные в завещании скончались до открытия наследства.
  • В завещании указана только часть наследуемого имущества. Другая доля имущества, не охваченная завещанием, наследуется по закону.

Наследование от приемных родителей

На основании Семейного кодекса РФ (п.1 ст. 137 СК РФ) усыновленные дети в правах и обязанностях приравнены к родным детям, а, следовательно, они имеют одинаковые права на наследство.

Руководствуясь п.1 ст. 1147 ГК РФ, в случае наследования по закону, приемный ребенок и его потомки приравниваются к биологическим родственникам, а усыновитель и родственники усыновителя приравниваются для усыновленного к родственникам по «крови».

Следовательно, усыновленный и его потомки после смерти усыновителя и его родственников являются такими же наследниками, как и родные дети усыновителя и их потомки.

Данное правило распространяется прямо пропорционально, если смерть случиться с усыновленным и его потомками, то усыновитель и его кровные родственники имеют право на наследование так же, как если бы они были «связаны по крови».

При наличии завещания, круг наследников определен самим завещателем еще при жизни, и поэтому право наследовать может быть, как и у усыновителя, усыновлённого, родных, так и совершенно посторонних людей, например коллег по работе.

Наследование от кровных родителей

В п. 2 ст. 137 СК РФ говорится, что после факта усыновления, усыновленные дети освобождаются от личных невещественных и вещественных прав и от обязанностей по отношению к своим генетическим родителям и родственникам.

Таким образом, родные дети не могут предъявлять права в порядке наследования по закону на имущество после смерти их кровных родителей и других родственников по крови, данное правило действует прямо пропорционально и в отношении родных родителей и родственников усыновленного ребенка.

Однако существуют и исключения из правил, это когда усыновленный имеет право претендовать на наследство родных родителей:

  • Если малыш был усыновлен после смерти родителей/родителя, тогда за ним сохраняется право наследования за своими родителями/единственным родителем по биологическому происхождению. Ведь на дату открытия наследства их родственные отношения не были прекращены.
  • Если один из биологических родителей усыновленного ребенка скончался, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушки/бабушки) за усыновленным могут быть сохранены права и обязанности по отношению к родственникам умершего биологического родителя, но только при условии, что этого требуют интересы малыша (п. 4 ст. 137 СК РФ).

То есть, приемный ребенок имеет право на наследование по закону после смерти родного дедушки или бабушки по праву представления взамен умершего родителя. Если же усыновитель не дает своего согласия на сохранения права наследования за усыновленным, то тогда суд может в интересах малыша принять такое решение.

Если родной родитель вступает в брак, то новый родитель (отчим/мачеха) может усыновить ребенка. В данной ситуации следует учесть, что все отношения, в том числе и имущественные, родного родителя и усыновленного малыша сохраняются.

Это относится и к сохранению наследственных прав приемного малыша и его потомков по отношению ко всем генетическим родственникам со стороны биологического родителя.

Порядок оформления наследства

В соответствии с нашим законодательством, при порядке вступления в наследство по закону, все наследники делятся на очереди:

  • I очередь – родственники наследодателя в соседних поколениях по прямой нисходящей и восходящей линии (дети, родители), а также супруг/супруга ( ст. 1142 ГК РФ);
  • II очередь – родственники наследодателя по прямой нисходящей и восходящей линии через поколение (дедушки и бабушки), по боковой линии родства в одном поколении (полнородные и неполнородные братья и сестры), они имеют право наследования только в том случае, если отсутствуют наследники первой очереди ( ст. 1143 ГК РФ);
  • III очередь — родственники наследодателя по боковой линии родства с соседних поколениях (дяди и тети), имеют право наследования, если нет наследников первых двух очередей ( ст. 1144 ГК РФ).
  • IV очередь — родственники наследодателя по прямой нисходящей и восходящей линии, третьей степени родства (прадедушки и прабабушки, правнуки и правнучки).
  • V очередь – родственники по боковой линии, четвертой степени родства, дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
  • VI очередь — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).
  • VII очередь — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя ( ст. 1145 ГК РФ);
  • VIIIочередь – нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

По причине того, что усыновленный ребенок приравнивается к биологическим детям, то он является наследником первой очереди и обладает аналогичными с ними правами и обязанностями.

Следует обратить внимание на тот факт, что потомство приемного ребенка по отношению к приемным родителям и их родственникам, а приемные родители и их родственники по отношению к приемному малышу и его потомству обладают тем же набором прав и обязанностей как если бы они были кровными родственниками.

Наследники для подтверждения своего права наследования должны представить документы, свидетельствующие о степени родства. В этом случае если умершим является усыновитель, то усыновленный предоставляет свидетельство выданное органом ЗАГСа об усыновлении.

В случае наследования имущества кровного родителя в порядке исключения, то усыновленный предоставляет нотариусу решение суда, в котором говорится о сохранении отношений усыновленного ребенка с родным отцом/матерью.

Следует помнить во избежание конфликтных ситуаций, что в случае отмены судом факта усыновления, то права и обязанности малыша который был усыновлен и усыновивших родителей, а также родственников усыновителей, прекращаются и восстанавливаются взаимные права и обязанности ребенка и его генетических родителей и кровных родственников, но с учетом интересов малыша (п. 1 ст. 143 СК).

Существует особенность, что в соответствии с п. 4 ст. 143 СК РФ, на основании судебного решения бывший усыновитель может быть обязан выплачивать денежные средства для содержания ребенка, но в случае смерти, ни бывший усыновитель, ни малыш не имеют права наследования имущества друг друга.

Источник: http://nasledstvoved.ru/chastnye-sluchai-nasledovaniya/usynovlennym-detyam/

Статья 1110. Наследование

1. Приступая к анализу ст. 1110, нужно обратить внимание на ряд обстоятельств:

1) и комментируемая статья, и все другие нормы гл. 61 ГК имеют характер общих правил. Иначе говоря они:

а) в равной степени относятся:

и к наследованию по завещанию (ст. 1118-1140 ГК);

и к наследованию по закону (ст. 1141-1151 ГК);

и к приобретению наследства (ст. 1152-1175 ГК);

и к наследованию отдельных видов имущества (ст. 1176-1185 ГК);

б) подлежат применению лишь постольку, поскольку в нормах ст. 1118-1185 ГК не установлены иные правила;

2) в п. 1 ст. 1110 дается легальное определение наследования. Анализ этого определения показывает, что:

а) к наследникам переходит лишь имущество. Иные объекты гражданских прав, указанные в ст. 128 ГК (например, объекты интеллектуальной собственности), прямо не относящиеся к имуществу, – по наследству не переходят (см. коммент. к ст. 128, 138 ГК). При этом:

к наследственному имуществу относятся как вещи (в т.ч. деньги, ценные бумаги), так и иное имущество, в т.ч. имущественные права;

по наследству не переходят права и обязанности, прямо указанные в ст. 1112 ГК (см. коммент. к ней);

б) имущество умершего переходит в порядке универсального правопреемства. Это означает, что:

при наследовании исключена сама возможность сингулярного правопреемства (нельзя, например, принять по наследству лишь имущество, отказываясь от обязанностей, связанных с этим имуществом, от обременений имущества и т.п. Это прямо противоречило бы правилам ст. 1152 ГК о том, что не допускается принятие наследства с оговорками, под условием, см. коммент. к ней);

к наследнику(ам) переходит весь объем и прав, и обязанностей умершего.

О случаях, когда правила универсального правопреемства не применяются см. коммент. к ст. 78, 93, 1156, 1176, 1179, 1182, 1185 ГК;

в) в качестве общего правила установлено, что имущество переходит к наследникам:

в неизменном виде (т.е. в том состоянии, объеме, размере, в которых наследство существовало на момент его открытия, см. об этом коммент. к ст. 1113, 1114 ГК);

как единое целое (т.е. включая все виды имущества, весь объем имущественных прав и обязанностей). Неважно при этом, что между самими наследниками наследство будет разделено (по завещанию, например);

в один и тот же момент. То есть наследник либо принимает наследство сразу и целиком, без оговорок, условий и т.п., либо отказывается от него. Не допускается частичное принятие наследства либо частичный отказ от него (это противоречило бы правилам ст. 1157, 1158 ГК, см. коммент. к ним).

Из этого общего правила сам ГК устанавливает ряд изъятий. Так, в соответствии с п. 3 ст. 1158, если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию, по закону, в порядке наследственной трансмиссии и т.д.), он вправе отказаться от части наследства, причитающейся ему по одному из этих оснований, по нескольким или по всем основаниям;

3) между понятиями “наследство” и “наследственное имущество” ст. 1110 ставит знак равенства. В практике возник вопрос*(1): нет ли противоречий между правилами ст. 128 ГК (о том, что в состав “имущества” входят вещи, деньги, ценные бумаги, любое иное движимое и недвижимое имущество, а также имущественные права, но не обязанности) и правилами ст.

1110, 1112, 1138, 1140, 1152 ГК (о том, что к наследнику переходят не только права наследодателя на имущество, но и его обязанности)? Определенное противоречие налицо, однако в данном случае необходимо исходить из понятия “наследственное имущество”, содержащегося в ст. 1110: для целей наследования правила ст.

1110 (как специальные) имеют приоритет перед общими правилами ст. 128 ГК.

2. Правила п. 2 ст. 1110 позволяют сделать ряд важных выводов:

1) основным источником права, регулирующим отношения по наследованию, является сам ГК. Анализ ст.

1110-1185 ГК показывает, что законодатель стремился к максимальной регламентации наследственных правоотношений именно нормами ГК. Об этом свидетельствует и то, что в отличие от ГК 1964 (в разд.

VII “Наследственное право” которого содержалось всего 35 статей) в ч. 3 ГК наследственному праву посвящено 76 статей;

2) тем не менее весь комплекс правоотношений, возникающих при наследовании, нормами ГК урегулировать невозможно, да и вряд ли оправданно. В связи с этим установлено, что наследование регулируется также:

а) другими законами. Например, в соответствии:

– со ст. 29 Закона об авторстве: авторское право переходит по наследству.

Не переходят по наследству право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора произведения. Наследники автора вправе осуществлять защиту указанных прав. Эти правомочия наследников сроком не ограничиваются.

При отсутствии наследников автора защиту указанных прав осуществляет специально уполномоченный орган Российской Федерации;

– со ст. 66 ОЗН: для охраны наследственного имущества нотариус производит опись этого имущества и передает его на хранение наследникам или другим лицам.

Если в составе наследства имеется имущество, требующее управления, а также в случае предъявления иска кредиторами наследодателя до принятия наследства наследниками нотариус назначает хранителя наследственного имущества. В местности, где нет государственной нотариальной конторы, соответствующий орган исполнительной власти назначает в указанных случаях над наследственным имуществом опекуна.

Хранитель, опекун и другие лица, которым передано на хранение наследственное имущество, предупреждаются об ответственности за растрату, отчуждение или сокрытие наследственного имущества и за причиненные наследникам убытки” (везде выделено мной. – А.Г.).

В ст. 1110, равно как и в других статьях разд. V ГК, словом “закон” обозначаются только федеральные законы;

Источник: https://dokipedia.ru/print/5168213

Дигесты Юстиниана: О назначении наследниками и лишении наследства, каким образом составляются завещания – библиотека документов римского права

Источник: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/digest/28.php

Ваш о книге

Книга двадцать восьмая

Титул I. О тех, кто может составлять завещание, и каким образом составляются завещания

1. Модестин во 2-й книге «Пандектов». Завещание является законным выражением нашего волеизъявления, когда кто-то желает, чтобы нечто было сделано после его смерти.

2. Лабеон в 1-й книге «Посмертно изданных» в сокращении Яво-лена. В момент составления завещания требуется наличие у завещателя здравого рассудка, а не телесного здоровья.

3. Папиниан в 14-й книге «Вопросов». Составление завещания относится не к частному, а к публичному праву.

4. Гай во 2-й книге «Институций». Если мы хотим узнать, имеет ли силу завещание, то сперва следует обратить внимание на то, обладал ли составивший завещание соответствующей правоспособностью, а затем, в случае если обладал, исследовать, было ли завещано в соответствии с правилами цивильного права.

5. Ульпиан в 6-й книге «Комментариев к Сабину». Рассмотрим, с какого возраста мужчины и женщины имеют право составлять завещание. Правильно будет полагать, что мужчинам следует ожидать 14-летия, а женщинам – достижения 12 (лет)>2.

В то же время следует ли для составления завещания ждать, пока не истечет чей-то 14-й год, или достаточно его достичь? Представь, что некто, рожденный в январские календы, составил завещание в самый день сврего 14-летия, -будет ли иметь силу такое завещание? Я полагаю, что будет.

Более того, я полагаю, что даже если он составил завещание накануне календ после 6-го часа ночи3, то в этом случае оно получит силу: в самом деле, ведь очевидно, что 14 лет уже исполнилось, как полагает и Марциан.

6. Гай в 17-й книге ((Комментариев к провинциальному эдикту». Находящийся под отцовской властью не имеет права составления завещания, более того, даже в случае, если отец ему и позволит, он все равно не сможет завещать в соответствии с правом.

1. Глухой, а также и немой не имеют права составлять завещание, в то же время в случае если кто-то после составления завещания стал немым либо глухим в результате болезни либо по какой-либо другой причине, то завещание тем не менее остается действительным.

1=Bas.35.1; ср. lust. Inst. H.10.I2; С. 6.22; 623 (примеч. ред.).

2Согласно Ф. Айзелю, интерполяция Юстиниана (примеч. ред.).

3То есть после полуночи (примеч. ред.).
Дигесты Юстиниана , I23

7. Эмилий Макр в 1-й книге «Комментариев к закону о пятипроцентном налоге на наследство». Если немой либо глухой получил разрешение составлять завещание от принцепса, то в этом случае оно имеет силу.

8. Гай в 17-й книге «Комментариев к провинциальному эдикту». Завещание находящегося у врагов (в плену), там составленное, не имеет силы даже в случае, если он вернется (из плена).

1. Для изгнанного из отечества не имеет силы ни составленное ранее завещание, ни то, которое он составит в будущем. Также то имущество, которое он имел в то время, когда был осужден, будет конфисковано либо, в случае если окажется невыгодным, уступается кредиторам.

2. В таком же положении находятся депортированные на острова.

3. В то же время сосланные на острова, а также и те, кому запрещено появляться в Италии и в своей провинции, сохраняют право составления завещания.

4. В то же время те, кто был приговорен к пребыванию в оковах, растерзанию дикими зверями либо к рудникам, утрачивают свободу, а их имущество подлежит конфискации, из чего следует, что они утрачивают право составления завещания.

9. Ульпиан в 45-й книге «Комментариев к эдикту». В случае если обвиненный умер под стражей, не будучи осужден, то его завещание имеет силу.

10. Павел в 3-й книге «Сентенций». Лишившийся руки имеет право составлять завещание, несмотря на то, что не может писать.

11. Ульпиан в 10-й книге «Комментариев к Сабину». Заложники не имеют права составлять завещание, если им это не разрешено.

12. Юлиан в 42-й книге «Дигест». По Корнелиеву закону4 подтверждаются завещания лиц, умерших в плену, так, как будто составившие их не попадали в плен к неприятелю, и (право оставлять) наследство, таким образом, принадлежит любому из них.

По этой причине и раб, которого назначил наследником умерший в плену, получит свободу, а также и наследство, хочет он того или не хочет, несмотря на то, что его вряд ли можно назвать собственно необходимым наследником.

В самом деле, ведь таким же образом и сын умершего в плену против воли обременяется наследством, несмотря на то, что не имеет права быть назван своим наследником тот, кто не был во власти умершего.

13. Марцианв 4-йкниге «Институций». Захваченные разбойниками, освободившись, могут составлять завещание.

1. Также имеют право составлять завещание исполнявшие посольские обязанности у чужеземцев.

2. Если некто был приговорен к смертной казни и подал апелляцию, а в течение того времени, пока она рассматривалась, составил завещание и с этим умер, то в этом случае его завещание имеет силу.

4Lex Cornelia de captivis ( ок. 80 г. до н.э.) провозгласил завещание римского гражданина, умершего в плену, действительным, как если бы он умер свободным (fictio legis Corneliae). Из этого юристы заключали, что все его правоотношения следует рассматривать, как если бы он умер в момент пленения (примеч. ред.).КНИГА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ, I25

14. Павел во 2-й книге «Правил».

В случае если получивший по завещанию господина свободу не знает о смерти господина, а также о том, что он получает наследство, то ему самому не позволено составлять завещание, пусть бы даже он и являлся уже отцом семейства и полноправным, – в самом деле, ведь тот, кто находится в неведении относительно своего статуса, не может отдавать определенные завещательные распоряжения.

15. Ульпиан в 12-й книге «Комментариев к эдикту». Сомневающиеся либо заблуждающиеся насчет своего статуса не имеют права составлять завещание, согласно рескрипту божественного Пия.

16. Помпоний в единственной книге «Правил». Говорится, что и сын, находящийся под властью отца, и чужой раб, и постум5, и глухой имеют завещательную правоспособность: