Как продать акции ЗАО?

При отчуждении акций стоит иметь в виду, что общие положения о купле-продаже, предусмотренные Гражданским кодексом Республики Беларусь (далее ­– ГК), применяются и к купле-продаже ценных бумаг, если законодательством не установлены специальные правила их продажи (п. 2 ст. 424 ГК).

Порядок совершения сделок с ценными бумагами, в том числе акциями урегулирован в Инструкции о порядке совершения сделок с ценными бумагами на территории Республики Беларусь, утв. постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12.09.2006 г. № 112 (с последующими изменениями и дополнениями) (далее — Инструкция).

В соответствии с п.

4 Инструкции сделки с ценными бумагами, за исключением ценных бумаг на предъявителя и векселей, совершаются в простой письменной форме путем заключения договора, подписанного лицами, совершающими сделку, либо должным образом уполномоченными ими представителями.

Следует отметить, что данное требование Инструкции как акта законодательства напрямую противоречит п. 1 ст. 160 ГК, который устанавливает, что сделка, для которой законодательными актами не установлена письменная (простая или нотариальная) форма, может быть совершена устно.

Кроме того, Инструкция не учитывает, что сделки не всегда осуществляются в виде договора, существуют и односторонние сделки (ст. 155 ГК). Очевидно, например, что завещание по поводу акций или иных ценных бумаг невозможно оформить, как этого требует Инструкция, в виде договора.

К сожалению, следует констатировать, что это не единственные недостатки юридической техники данного нормативного акта.

Так, Инструкция делает попытку расширить перечень существенных условий договора купли-продажи акций. Как известно, договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законодательстве как существенные для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (п. 1 ст. 402 ГК).

В соответствии с п.

5 Инструкции, договор должен содержать следующие существенные условия:

·         вид договора;

·         полное наименование и место нахождения (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество, место жительства (место пребывания), указанное в документе, удостоверяющем личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) сторон, их учетный номер плательщика (при его наличии);

·         предмет договора, включая полное наименование юридического лица, осуществившего выпуск (выдачу) ценных бумаг, а также наименование ценной бумаги с указанием ее вида, категории, типа;

·         номинальную стоимость ценной бумаги;

·         количество ценных бумаг;

·         цену (договорную) одной ценной бумаги (за исключением договора дарения, мены);

·         сумму договора;

·         порядок расчетов;

·         иные условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Представляется, что из перечисленных т.н. «условий» лишь часть являются таковыми в полной мере. Многие ведомственные подзаконные акты вообще не делают различия между сведениями, которые должны содержаться в договоре и условиями договора.

Думается, что к условиям договора можно отнести лишь те сведения, по поводу которых можно достичь соглашения, те, которые могут быть изменены по воле сторон.

Очевидно, что учетный номер плательщика никоим образом не может быть согласован сторонами, и последствия неуказания такого номера не должны сводится к признанию договора незаключенным.

В случае продажи акций на внебиржевом рынке, договор купли-продажи акций подлежит регистрации профучастником, осуществляющим депозитарную и (или) брокерскую деятельность (п. 9 Инструкции).

Указанный профучастник проверяет договор на соответствие законодательству, полномочия и личность сторон и несет ответственность за регистрацию сделки, оформленной с нарушением законодательства (п.

13, 15 Инструкции).

Как правило, для соответствующей регистрации акционеры обращаются к профучастнику, который ведет реестр владельцев акций.

Это позволяет несколько упростить процедуру получения выписки о том, что продавец является акционером и процедуру внесения соответствующих сведений в реестр о переходе прав на акции.

У данного же лица можно взять примерный проект договора купли-продажи и перечень необходимых документов для регистрации. За совершение регистрационных действий в отношении договора предусматривается взимание комиссии, которая уплачивается одной из сторон договора купли-продажи.

Перед продажей акций закрытых акционерных обществ стоит выяснить имеется ли возможность осуществить такую сделку. В соответствии с п. 2 ст.

95 ГК закрытое акционерное общество — акционерное общество, участник которого может отчуждать принадлежащие ему акции с согласия других акционеров и (или) ограниченному кругу лиц, признается закрытым акционерным обществом.

Причем, если круг покупателей ограничивается, то сведения о круге лиц либо о порядке определения круга лиц, среди которых возможно размещение и обращение акций, выпускаемых закрытым акционерным обществом, должны содержаться в уставе общества (ч. 4 ст.

69 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII «О хозяйственных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее — Закон о хозяйственных обществах или Закон)).

Источник: http://jurcatalog.by/articles/18426/osobennosti-soversheniya-sdelok-s-akciyami-zao

Правила купли-продажи акций в акционерном обществе

Малай Ольга Николаевна. Правила купли-продажи акций в акционерном обществе

В настоящей статье будут рассмотрены основы и правила заключения договора купли-продажи акций, с раскрытием понятия «право преимущественной покупки» до момента внесения изменений в реестр.

Правовую сферу купли-продажи акций регулирует Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее – Закон об АО) и Глава 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что к процессу купли-продажи акций применимы общие нормы гражданского законодательства РФ о купле-продаже, то целесообразно перед основной покупкой или продажей акций заключить предварительный договор купли-продажи акций.

*По общим правилам предварительный договор купли-продажи акций содержит все существенные условия основного договора, т.е.

наименование продавца и покупателя, наименование и количество акций, категории (типы) акций, государственный регистрационный номер выпуска акций, предмет, цена, форма и срок оплаты.

При этом стоит обратить внимание, что действующим законодательством РФ не предусмотрены иные существенные условия договора купли-продажи акций.
*Согласно ст.

7 Закона об АО акционер общества, который намерен продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров и само общество, указав цену и другие условия продажи акций. Уведомление акционеров общества осуществляется через общество. Если иное не предусмотрено уставом общества, извещение акционеров производится за счет акционера, намеренного продать свои акции.

Важным является, что извещение, направляемое обществу и акционерам лишь уведомляет о намерении продать акции третьему лицу и не выражает воли акционера в обязательном порядке на продажу принадлежащих ему акций другим акционерам общества и/или самому обществу.

При этом законодательство не содержит положений, которые обязывали бы акционера продать акции тем акционерам, которые выразили согласие на их приобретение и не усматривается, что лицо, известившее акционеров ЗАО о намерении продать акции, обязано заключить договор купли-продажи с акционером, заявившим об использовании своего преимущественного права.
*Так как ни Гражданский кодекс Российской Федерации, ни Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» не устанавливают обязательных требований к форме и содержанию договора купли-продажи акций, в качестве документа, подтверждающего совершение сделки купли-продажи акций будет являться передаточное распоряжение. Записи о переходе прав собственности на ценные бумаги (акции) вносятся в реестр в том числе при представлении передаточного распоряжения. При заключении сторонами устного договора купли-продажи акций, подписание передаточного распоряжения со всеми существенными условиями сделки свидетельствует об исполнении продавцом своего обязательства по передаче акций покупателю по устной сделке.

Заключение договора купли-продажи акций с различной спецификацией

Различная спецификация купли-продажи акций предусматривает случаи, содержащиеся в судебной практике и имеющие двойное понимание действующего законодательства.

*Статья 25 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.

1995 № 208-ФЗ содержит понятие «дробной акции», а именно если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером закрытого общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее — дробные акции).
Согласно Письму ФКЦБ РФ дробные акции образуются в случаях, когда приобретение целого числа акций невозможно, а именно:

  • при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером закрытого общества;
  • при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций;
  • при консолидации акций.

Перечень случаев, при которых образуются дробные акции, является исчерпывающим. Дробная акция обращается как целая акция. В случае, если лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), то они образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Следовательно, если договор купли-продажи акций содержит условие о дробной акции, но такая акция не была образована в порядке п. 3 ст. 25 Закона об АО путём её обособленного учёта, то договор в части, касающейся дробной акции, признается незаключенным.

Например: Если в договоре купли-продажи акций предусмотрена продажа 350,45 обыкновенных именных бездокументарных акций общества, а у самого АО отсутствует обособленный учёт дробной акции (0,45), то договор купли-продажи в части дробной акции (0,45) будет признан незаключённым.

  • Заключение договора купли-продажи акций для приобретения их продавцом в будущем является соответствующей законодательству.Учитывая, что правила купли-продажи акций происходят по правилам гражданского законодательства, то сделка в отношении акций, которые будут приобретены впоследствии (в будущем), не противоречит требованиям законодательства об АО.
  • Сделка является ничтожной при приобретении ОАО собственных акций в порядке приватизации, находящихся в федеральной собственности.В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» АО не могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным законом.

Следовательно, АО не вправе покупать находящиеся в федеральной собственности акции, эмитентом которых является само АО, и продажа которых осуществляется в процессе приватизации государственного имущества, договор купли-продажи акций посредством публичного предложения будет являться ничтожной сделкой на основании ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации как сделка, не соответствующая требованиям закона.

Кроме того, данная сделка будет нарушать положения п. 2 ст. 72 Закона об АО, согласно которому общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от уставного капитала общества. Такая сделка также является ничтожной.

Частичная сделка купли-продажи акций

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» права владельцев на эмиссионные ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра и возникают с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Таким образом, само по себе заключение и исполнение договора купли-продажи акций без совершения держателем реестра акционеров предусмотренных законом действий по фиксации прав на акции по смыслу п. 1 ст.

223 Гражданского кодекса Российской Федерации не порождает право собственности покупателя.

Следовательно, сделка купли-продажи акций, исполненная в части оплаты, но без внесения записи на лицевых счетах акционеров, не порождает права на такие акции.

Случаи сохранения права собственности на акции за продавцом

*Как было указано выше, права владельцев на эмиссионные ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра и возникают с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя. При этом следует учесть, что сделка купли-продажи акций подчиняется общим положениям о купле-продаже, предусмотренным гражданским законодательством.

В соответствии со статьей 491 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда договором купли-продажи предусмотрено, что право собственности на переданный покупателю товар сохраняется за продавцом до оплаты товара или наступления иных обстоятельств, покупатель не вправе до перехода к нему права собственности отчуждать товар или распоряжаться им иным образом, если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из назначения и свойств товара.

В случаях, когда в срок, предусмотренный договором, переданный товар не будет оплачен или не наступят иные обстоятельства, при которых право собственности переходит к покупателю, продавец вправе потребовать от покупателя возвратить ему товар, если иное не предусмотрено договором.

Однако в сфере купли-продажи акций, главным является учет прав на ценные бумаги в системе ведения реестра, т.е. определённое действие регистратора по внесению записи в реестр, а соответственно требование о возврате акций, основанное на положениях ст. 491 ГК РФ, не может быть удовлетворено из-за невозможности применения данной нормы к правоотношениям по купле-продаже бездокументарных акций.

Таким образом, осуществление сделки купли-продажи акций является исключением в нормах ст. 491 ГК РФ о сохранении права собственности за продавцом и положения её статьи не применяются к правоотношениям сторон, возникшим из договора купли-продажи бездокументарных акций.

Право преимущественной покупки акций в ЗАО

Для исключения различных толкований законодательства следует рассмотреть вопрос о праве преимущественной покупки акций ЗАО при отчуждении акций участником этого общества.

*Акционеры ЗАО пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них, если уставом общества не предусмотрен иной порядок осуществления данного права.

Уставом закрытого общества может быть предусмотрено преимущественное право приобретения обществом акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

Безусловно, преимущественное право приобретения акций ЗАО действует при отчуждении участником этого общества акций только по договору купли-продажи, т.е. в законе указано именно на возможность продажи. Иные пути реализации акций ЗАО, такие как договор мены или договор дарения законом не предусмотрены.

Следовательно, в силу прямого указания закона право преимущественной покупки акций в ЗАО принадлежит акционерам исключительно по сделкам, связанным с реализацией таких акций на основании договора купли-продажи.

Согласно законодательству при внесении акций в уставной капитал другого общества, которое не является покупателем, данная передача акций не признается куплей-продажей акций.

Учитывая единообразную судебную практику, преимущественное право приобретения акций возникает только при отчуждении акций путем продажи и не распространяется на случаи передачи акций путем внесения их в уставный капитал другого общества.

При продаже акций на торгах, проводимых в ходе конкурсного производства, преимущественное право приобретения акций может быть реализовано акционером путем участия в торгах и заявления о согласии приобрести акции по цене, сформированной в ходе торгов.

В рамках процедуры банкротства преимущественное право приобретения акций распространяется на случаи их реализации.
Следовательно, при продаже акций на торгах в ходе конкурсного производства необходимо письменно известить об этом остальных акционеров общества.

В соответствии со ст. 126 Федерального закона от 26.10.

2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства совершение сделок, которые связаны с отчуждением имущества должника или влекут за собой передачу его имущества третьим лицам в пользование, допускается исключительно в порядке, установленном Законом о банкротстве.

Статьёй 131 Закона о банкротстве предусмотрено, что всё имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу.

Акции другого общества, принадлежащие обществу, которое находится в стадии банкротства, входят в состав имущества данного общества и, следовательно, их отчуждение распространяется специальный порядок, установленный законодательством о банкротстве для реализации имущества лица, признанного несостоятельным (банкротом). Иной порядок применению не подлежит.

Законодательство о банкротстве не предусматривает возможности влияния акционеров общества, акции которого отчуждаются одним из участников, признанным банкротом, на условия и порядок реализации имущества участника-банкрота. Такая реализация имущества происходит в рамках дела о банкротстве.

На основании изложенного, в случае реализации акций ЗАО в рамках дела о банкротстве лицом, владеющим такими акциями, подлежит применению законодательство о банкротстве, а преимущественное право акционеров ЗАО на приобретение таких акций не распространяется.

В рамках исполнительного производства преимущественное право приобретения акций распространяется на случаи их реализации.

При продаже акций закрытого акционерного общества на торгах, проводимых в рамках исполнительного производства или в ходе конкурсного производства, преимущественное право приобретения акций может быть реализовано акционером закрытого акционерного общества путем участия в торгах и заявления о согласии приобрести акции по цене, сформированной в ходе торгов.

Согласно п. 5 ст. 7 Закона об АО организатор торгов при продаже акций на торгах в порядке исполнительного производства обязан направить в ЗАО извещение о проведении торгов не менее чем за тридцать дней до их проведения, с соблюдение положений ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Цены на услуги юристов и адвокатов зависят от задач.

Звоните прямо сейчас! Поможем!

+7 (861) 212-54-74, +7 (988) 241-05-75

Источник: https://www.e-romanova.com/pravila-kupli-prodazhi-aktsiy-v-aktsionernom-obshhestve/

Обжалование решения ЗАО супругой умершего акционера № 3

Рубрика “Законодательство”

В данной публикации на примере судебного спора рассматриваются актуальные вопросы порядка перехода акций ЗАО к наследнику и одновременно супруге умершего акционера. Учитывая наличие в литературе различных подходов к оценке описываемых ниже правоотношений, автор акцентирует внимание на том, что целью настоящей статьи является исключительно описание подхода судебной практики к данному вопросу. Обжалование решения ЗАО супругой умершего акционера

Александр ЛОБАТЫЙ, руководитель направления корпоративных споров, адвокат адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры»

Обстоятельства дела Акционерами ЗАО «Б» (далее — Общество, ответчик) являлись гр-н В. и гр-н Д. с равным количеством акций в уставном фонде — по 50 %. Устав ЗАО «Б» содержал положения о необходимости получения наследниками акционера согласия на вступление в Общество в соответствии с ч. 7 ст. 97 ГК, ч. 11 ст. 73 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее — Закон). Акционер В. умер. Исполняющий обязанности директора Общества — акционер Д. принял решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Б» для рассмотрения вопроса об избрании директора Общества. В состоявшемся собрании принял участие только акционер Д., который и был избран директором ЗАО. Решение об избрании директора Общества оформлено соответствующим протоколом. Иные лица, в том числе умерший акционер В., не были извещены о проведении данного собрания. В установленный законодательством срок супруга умершего акционера гр-ка А. (далее — истец) вступила в наследство на 1/4 долю в 1/2 доле акций ЗАО «Б», а также на 1/2 доли в праве собственности на нажитое супругами в период брака имущество, в частности, на акции ЗАО «Б», о чем письменно уведомила Общество. Гр-ка А. направила в адрес ЗАО заявление о даче согласия на переход к ней 50 % акций уставного фонда Общества, принадлежавших умершему акционеру, в связи с перешедшей долей в наследстве. По заявлению гр-ки А. депозитарий перевел на открытый счет «депо» причитающиеся ей акции ЗАО «Б». Общество же уведомило гр-ку А. об отказе акционера Д. на переход к ней 50 % акций уставного фонда ЗАО «Б».

Позиция истца

1. Ответчиком нарушены права истца как участника (акционера) ЗАО «Б» на участие в управлении деятельностью Общества. В соответствии с ч. 2 ст. 43 Закона и положениями устава ЗАО «Б» общее собрание акционеров является правомочным (имеет кворум) только при участии в нем акционеров, обладающих более 50 % акций в уставном фонде Общества. Поскольку акционерам принадлежало равное количество акций — по 50 %, то общее собрание не может быть признано правомочным. Также Ответчиком были нарушены требования по проведению общего собрания акционеров ЗАО «Б», в частности, требования Закона к решению о созыве собрания, извещению лиц, имеющих право на участие в нем, и т.п. Поскольку устав ЗАО «Б» и Закон не содержат изъятий о порядке уведомления акционеров в случае смерти одного из них, Общество должно было направить по имеющемуся в его распоряжении адресу умершего акционера В. извещение о созыве собрания. 2. Акции умершего акционера В. являлись общей совместной собственностью супругов (п. 1 ст. 259 ГК), и гр-ка А. являлась их сособственником с момента их зачисления на счет «депо». В силу п. 4 ст. 1069 ГК принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства независимо от момента государственной регистрации права наследника на это имущество, если право подлежит регистрации. Временем открытия наследства является день смерти гражданина (п. 1 ст. 1035 ГК), временем принятия наследства — дата подачи заявления о принятии наследства (п. 1 ст. 1070 ГК). Следовательно, истец обладала предоставленным Законом и уставом ЗАО «Б» объемом прав, удостоверенных акциями, в отношении 1/2 доли в 1/2 доле в праве собственности на 50 % акций в уставном фонде — с даты регистрации акций, а в отношении 1/4 доли в праве собственности на указанное имущество — с даты подачи заявления нотариусу. Законодатель не связывает переход права собственности на ценные бумаги (акции ЗАО) с моментом получения наследником свидетельства о праве на наследство. Таким образом, истец вправе обжаловать решения, принятые до получения свидетельства о праве собственности и свидетельства о праве на наследство, а также до зачисления акций на счет «депо» и уведомления об этом ЗАО «Б». 3. Гр-ка А. является акционером ЗАО «Б» независимо от согласия иных акционеров Общества, так как получение наследником данного статуса законодатель не связывает с необходимостью соблюдения какой-либо процедуры (ст. 1088 ГК).

Позиция ответчика

1. Законодательством не установлен запрет на проведение общего собрания акционеров в случае смерти одного из них. Поскольку право на участие в Обществе является правом, неразрывно связанным с личностью акционера, и не входит в состав наследства, оно было прекращено в связи с утратой им правоспособности на основании п. 2 ст. 16 ГК. Решения общего собрания участников, принятые с нарушением требований Закона, могут быть оспорены лишь участниками (бывшими участниками) общества, чьи права и (или) законные интересы были нарушены таким решением. На дату принятия решения о проведении общего собрания акционеров в реестре акционеров числилось два человека — акционер В. и акционер Д., поэтому только указанные лица были вправе оспаривать решения общего собрания. Доводы о нарушении порядка созыва общего собрания акционеров необоснованны в связи с утратой акционером В. правоспособности. 2. Истец не может являться надлежащим субъектом обжалования решения общего собрания акционеров ЗАО «Б», поскольку на дату принятия оспариваемого решения она не являлась акционером Общества. В соответствии с подп. 1 п. 2 ст. 1033 ГК в состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, а именно права членства (участия) в коммерческих и других организациях, являющихся юридическими лицами, если иное не установлено Законом или учредительными документами. Право участия неразрывно связано с личностью наследодателя и не входит в состав наследства. Оно утрачивается в связи со смертью наследодателя в силу утраты последним гражданской правоспособности, что подтверждается также п. 3 ст. 1088 ГК. Таким образом, в состав наследства входит не право участия, а право собственности на имущество — акции. Наследники не вправе принимать участие в деятельности хозяйственного общества как минимум до получения свидетельства о праве собственности и свидетельства о праве на наследство, включения в реестр и уведомления об этом общества (ч. 12 ст. 13 и ст. 81 Закона, п. 1 ст. 1068 ГК). Единственной формой участия наследника в управлении Обществом до получения свидетельства о праве на наследство и внесения информации в реестр акционеров является опосредованное участие через принятие мер по охране наследственного имущества. Истец мер по охране наследства не предпринимала, в реестре не числилась, правом участия в собрании акционеров не обладала. Удовлетворение иска по решениям, принятым до приобретения статуса акционера, невозможно, поскольку отсутствует нарушенное право истца, коррелирующее с обязанностью Общества, что является необходимым условием удовлетворения иска согласно ч. 7 ст. 45 Закона. 3. Истец не являлась акционером Общества на дату принятия оспариваемого решения. В соответствии с ч. 11 ст. 73 Закона акции ЗАО переходят в том числе к наследникам гражданина, являвшегося акционером, если уставом этого общества не предусмотрено, что такой переход допускается только с согласия общества. Необходимость получения согласия Общества на переход акций наследникам предусмотрена уставом ЗАО «Б». На момент заявления исковых требований истец не совершила предусмотренных ч. 11 ст. 73 Закона действий для перехода акций и приобретения статуса акционера. Истец не может быть признана акционером ЗАО «Б» на основании свидетельства о праве собственности (как супруга наследодателя) с даты открытия наследства, поскольку она являлась собственником акций и до смерти акционера В. без указанного статуса. Приобретение статуса акционера хозяйственного общества и реализация правомочий собственника в отношении наследуемых акций возможны только после предъявления свидетельства о праве на наследство и зачисления акций на счет «депо».

Позиции судебных инстанций

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что на дату принятия оспариваемого решения истец не являлась акционером Общества, вследствие чего обязанность уведомления истца у ответчика отсутствовала. Истец не представила суду доказательств принятия мер по охране наследственного имущества в предусмотренном ст. 1066–1068 ГК порядке. Принимая во внимание то обстоятельство, что истец не являлась акционером ответчика, суд пришел к выводу о том, что оспариваемым решением общего собрания акционеров ЗАО «Б» права и законные интересы истца нарушены не были. В удовлетворении исковых требований было отказано. Суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения с указанием следующего. Если переход акций к наследникам гражданина согласно уставу допускается только с согласия ЗАО, юридическая судьба таких акций определяется применением алгоритма действий, предусмотренного законодательством: 1) получение наследниками (правопреемниками) согласия ЗАО на переход к ним акций либо отказа в таком согласии; 2) приобретение акций акционерами в случае отказа ЗАО в согласии на переход акций к акционерам; 3) приобретение акций ЗАО, если акционерами такие акции не приобретены или ими приобретена часть этих акций; 4) продажа акций третьему лицу или оставление их наследником (правопреемником) за собой, если акции (их часть) не приобретены акционерами или Обществом. Несмотря на приобретение права собственности на акции с момента смерти наследодателя, приобретение статуса акционера и реализация правомочий собственника в отношении акций возможны только после предъявления свидетельства о праве на наследство и зачисления акций на счет «депо». Поскольку в силу п. 1 ст. 1033 ГК право на участие в хозяйственном обществе неразрывно связано с личностью наследодателя, то в соответствии с п. 7 ст. 1088 ГК и ч. 11 ст. 73 Закона приобретение статуса акционера ЗАО не является безусловным и зависит от ряда иных юридических фактов. Положения Закона и устава ЗАО «Б» определяют, что ограничение перехода прав на акции в ЗАО является предусмотренной законодателем особенностью обращения акций, характерной именно для закрытых акционерных обществ. Стать акционером ЗАО в силу всей совокупности положений действующего законодательства возможно после получения свидетельства о праве на наследство с зачислением акций на счет «депо». Однако для этого необходимо либо отсутствие в уставе хозяйственного общества требования о согласии самого общества на переход акций, либо выполнение процедур, предусмотренных ст. 97 ГК и ч. 11 ст. 73 Закона. Решение суда первой инстанции, постановление суда апелляционной инстанции были обжалованы в кассационном порядке и оставлены без изменения. Резюме 1. В случае смерти акционера ЗАО при наличии в уставе акционерного общества условия о необходимости получения согласия на переход акций право на участие в обществе не переходит к наследнику акционера автоматически, независимо от правового основания такого перехода (свидетельство о праве собственности, свидетельство о праве на наследство). 2. С момента открытия наследства до получения правопреемниками наследодателя свидетельства о праве на наследство и до зачисления акций на счет «депо» акционерное общество вправе не уведомлять наследников о проведении общих собраний акционеров. 3. Единственной формой участия «латентных» акционеров в деятельности ЗАО является опосредованное участие через принятие мер по охране и управлению наследственным имуществом (доверительное управление). 4. Правом на обжалование решений общего собрания акционеров ЗАО обладают лица, которые являлись акционерами на дату принятия такого решения.

Источник: http://ejurist.by/lychaiastatianomer3

Операции с акциями закрытых акционерных обществ – Дмитриева и партнёры

Лахтарин А. А.

ОПЕРАЦИИ С АКЦИЯМИ ЗАКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ.

Акция (от лат. actio – распоряжение, позволение, претензия) представляет собой долевую ценную бумагу без установленного срока обращения, которая подтверждает членство в акционерном обществе и право на участие в управлении им, дает право владельцу на участие в распределении имущества при ликвидации акционерного общества (ст.4 Закона Украины “О ценных бумагах и фондовой бирже”).

В ЗАО акции распределяются между учредителями общества или между заранее определенным кругом лиц. ЗАО не в праве проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо другим образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц, акции ЗАО не могут быть купленными или проданными на бирже. ЗАО выпускает именные акции (они не поступают на фондовый рынок).

Акции ЗАО могут переходить от одного лица к другому только с согласия большинства акционеров, если иное не оговорено в уставе.

Акции ЗАО эмитируются в форме закрытого (частного) размещения – без рекламной компании, без публичного объявления, публикации, регистрации проспекта эмиссии среди заранее известного ограниченного круга инвесторов в пределах ограниченной суммы в денежном выражении (ст.25 Закона Украины “О хозяйственных обществах”).

Если кто-либо из учредителей-акционеров захочет выйти из общества или продать часть своих акций, то преимущественное право их приобретения принадлежит другим акционерам, и лишь затем, если только никто из них не воспользовался этим правом, акции могут быть проданы третьим лицам.

В России (до 1992 года) в основном были распространены ЗАО, т.к. они создавались на базе государственных предприятий; ЗАО позволяли не отрываться от государственной структуры управления и использовать ее преимущества; ЗАО позволяло привлекать наличные деньги акционеров при выкупе государственного имущества.

Трудности в АО с большим колличеством акций связанны с тем, что созвать кворум акционеров очень сложно.

Акции ЗАО могут быть приобретены :

1. При создании ЗАО (согласно учредительного договора).
Как было сказано выше, акции ЗАО распределяются между учредителями общества. До созыва учредительного собрания должно быть внесено 50% стоимости акций – 50% Уставного Фонда (ст.

31 Закона Украины “О хозяйственных общнствах”). Далее акционер в срок, установленный учредительным собранием, но не позже 1 года после регистрации ЗАО, обязан оплатить (выкупить) цену акций (ст.33 Закона Украины “О хозяйственных обществах”).

В случае неоплаты обязан оплатить за время просрочки 10% годовых от суммы просроченного платежа (если иное не предусмотрено в уставе).

В случае, если акции не выкуплены в срок более 3-х месяцев после установленного срока выкупа, они могут быть перераспределены среди других акционеров ЗАО в порядке, предусмотренном уставом.

Акционеру, после внесения соответствующей суммы, может быть выдан сертификат на право владения пакетом акции ЗАО, либо акции общества в натуральном виде. Сертификат выдается на суммарную номинальную стоимость акций (сертификат – это самостоятельная ценная бумага).

Если количество собственников именных ценных бумаг эмитента не превышает 500, то эмитент может вести собственный реестр собственников ценных бумаг.

Для ведения реестра необходимо:

  • ввести в устав новый вид деятельности – ведение реестра собственников ценных бумаг ;

  • обучить (на специализированных курсах) одного сотрудника;

  • разработать внутреннюю инструкцию по ведению реестра;

  • подготовить помещение в соответствии с требованиями ГКЦБ и ФР;

  • подготовить компьютерную технику и программное обеспечение;

Государственный контроль за деятельностью эмитента по ведению собственного реестра осуществляет Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Все АО, которые ведут реестр своими силами не позже 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в территориальные отделения ГКЦБ и ФР отчет.

2. При дополнительном выпуске акций (согласно договора с ЗАО).
Собрание учредителей (если это не противоречит уставу) принимает решение о дополнительном выпуске акций в случае, когда все ранее выпущенные акции полностью оплачены по цене не ниже номинала.

Порядок принятия обществом решения о выпуске ценных бумаг определен ст.6 Закона “О ценных бумагах и фондовой бирже”, порядок регистрации во “Временном положении о выпуске акций и облигаций предприятий и информации об их выпуске”.

Территориальные отделения ГКЦБ и ФБ производят регистрацию выпуска ценных бумаг и подтверждают “Свидетельством о регистрации выпуска ценных бумаг”.

Учредители извещаются о предстоящем выпуске акций письменно. Право собственности на акции оформляется аналогично приобретению акций при создании ЗАО. Решение оформляется протоколом. Выпуск акций – это не займ, поэтому запрещается выпуск акций для покрытия убытков, связанных с хозяйственной деятельностью общества.

Выпуск акций, не прошедших государственную регистрацию, является незаконным, влечет за собой изъятие их у покупателей, выручки у эмитента и возвращение денег покупателям с наложением соответствующих санкций (Уголовным кодексом Украины (ст.

148-8) установленно, что “Выпуск (эмиссия) гражданином или должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности ценных бумаг без регистрации эмиссии в установленном порядке карается исправительными работами на срок до двух лет, или лишением права занимать соответствующие должности или заниматься соответствующей деятельностью на срок до трех лет, или штрафом до 50 минимальных размеров зароботной платы”).

Государственной регистрации подлежит первичная эмиссия акций, т.е. продажа акций обществом-эмитентом их первым владельцам (акционерам), причем первичная эмиссия имеет место как при учреждении АО, так и при увеличении уставного капитала существующего АО и организации дополнительного выпуска акций.

3. Приобретение акций по договору с владельцем.
Уступка акций ЗАО (переход прав и обязанностей вытекающих из факта владения акциями) возможна либо акционеру данного общества либо третьему лицу. В случае переуступки акций между акционерами ЗАО составляется письменный договор в трех экземплярах: по одному сторонам, третий подается обществу (исполнительному органу).

Если акционер (физическое лицо) передает весь пакет акций, которым он владеет, то вместе с экземпляром договора купли-продажи в исполнительный орган ЗАО подается нотариально заверенное заявление о выходе из числа учредителей.

4. Размещение акций в залог.- предметом залога может быть имущество, которое может быть отчужденным залогодателем (ст.4 Закона Украины “О залоге”).

В соответствии с этим существует два мнения:

1) Отчуждение акций ЗАО возможно только среди акционеров ЗАО. Акция ЗАО как предмет залога может использоваться только в случае, когда залогодатель и залогодержатель являются акционерами данного ЗАО.

2) Залог ценных бумаг может быть осуществлен путем передачи их залогодержателю либо под депозит нотариальной конторы или банка, т.е.перадавать акции под залог возможно.

АО фиксирует в договоре о залоге возможность отчуждения объекта недвижимости на сумму, эквивалентную номинальной стоимости акций, в случае невыполнения им залоговых обязательств.

5. Другие операции с акциями.

а) Выплата девидентов акциями (в процентах к количеству акций)- получение уведомления и сертификата ценной бумаги от агента по платежам;- контроль администратором счета документов и передача их в операционный отдел;- уведомление владельца ценных бумаг;

– передача ценной бумаги в хранилище профессионального участника (депозитария). Все эти операции могут происходить непосредственно через депозитарий.

б) Сплит акций (расщепление, увеличение количества акций без изменения величины акционерного капитала), реверсивный сплит (укрупнение количества акций без изменения размера акционерного капитала).

При сплите акций к старым сертификатам акций добавляются новые, при реверсивном сплите вместо старых сертификатов выпускаются новые, с укрупненным номиналом, производится соответствующий обмен сертификатов.

в) Замена ценных бумаг при изменении имени АО. Если регистрационный код ценной бумаги не изменяется, возможен вариант простого изменения имени общества в сертификате.

г) Обмен ценных бумаг при разделении компании (акции старой компании, по выбору, на акции любой из нескольких новых компаний, образованных из нее).

д) Инкассация платежей, причитающихся по ценным бумагам, производство платежей, выплаты положительных курсовых разниц, получение различных других платежей, денежные поступления.

е) Получение и приобретение гарантий по операциям и ценными бумагами.

В данной статье Вы ознакомились с кратким перечнем возможных операций с акциями в ЗАО. Представленный список операций не является полными, и так же следует заметить, что список операций изложен в общем.

Источник: https://dmp.com.ua/ru/publications/477/